- Дипломы
- Курсовые
- Рефераты
- Отчеты по практике
- Диссертации
Теоретические основы наследственных правоотношений
Внимание: Акция! Курсовая работа, Реферат или Отчет по практике за 10 рублей!
Только в текущем месяце у Вас есть шанс получить курсовую работу, реферат или отчет по практике за 10 рублей по вашим требованиям и методичке!
Все, что необходимо - это закрепить заявку (внести аванс) за консультацию по написанию предстоящей дипломной работе, ВКР или магистерской диссертации.
Нет ничего страшного, если дипломная работа, магистерская диссертация или диплом ВКР будет защищаться не в этом году.
Вы можете оформить заявку в рамках акции уже сегодня и как только получите задание на дипломную работу, сообщить нам об этом. Оплаченная сумма будет заморожена на необходимый вам период.
В бланке заказа в поле "Дополнительная информация" следует указать "Курсовая, реферат или отчет за 10 рублей"
Не упустите шанс сэкономить несколько тысяч рублей!
Подробности у специалистов нашей компании.
Только в текущем месяце у Вас есть шанс получить курсовую работу, реферат или отчет по практике за 10 рублей по вашим требованиям и методичке!
Все, что необходимо - это закрепить заявку (внести аванс) за консультацию по написанию предстоящей дипломной работе, ВКР или магистерской диссертации.
Нет ничего страшного, если дипломная работа, магистерская диссертация или диплом ВКР будет защищаться не в этом году.
Вы можете оформить заявку в рамках акции уже сегодня и как только получите задание на дипломную работу, сообщить нам об этом. Оплаченная сумма будет заморожена на необходимый вам период.
В бланке заказа в поле "Дополнительная информация" следует указать "Курсовая, реферат или отчет за 10 рублей"
Не упустите шанс сэкономить несколько тысяч рублей!
Подробности у специалистов нашей компании.
Код работы: | W004341 |
Тема: | Теоретические основы наследственных правоотношений |
Содержание
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» Юридический институт Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса Дементьянов Никита Валерьевич Защита наследственных прав в нотариальном и судебном порядке Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) подготовки «Гражданский процесс» Научный руководитель к.ю.н., доцент Д. Г. Попова Работа защищена с оценкой ____________________________ Протокол ГЭК №_____________ от «____»______________ 20___г. Секретарь ГЭК _____________________________ Кемерово 2017 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3 Глава 1. Теоретические основы наследственных правоотношений §1 Общее понятие наследственного правоотношения. Объект и субъект наследственного правоотношения………………………………………………….5 §2 Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения…………………………………………………………………….12 Глава 2. Общие особенности защиты наследственных прав…………………….15 Глава 3. Защита наследственных прав в нотариальном порядке §1 Роль нотариуса в осуществлении прав и обязанностей участниками наследственных правоотношений…………………………………………………26 §2 Открытие наследства……………………………………………………………28 §3 Принятие наследства и отказ от наследства…………………………………..34 §4 Принятие мер к охране наследства, не требующего управления……………38 §5 Принятие мер к охране наследства, требующего управления……………….41 §6 Выдача свидетельства о праве на наследство…………………………….…...43 §7 Особенности нотариального обеспечения реализации и защиты права наследования отдельных видов имущества в РФ………………………….….…48 Глава 4. Судебная защита наследственных прав §1 Общая характеристика защиты наследственных прав в судебном порядке………………………………………………………………………….......61 §2 Понятие и классификация исков о наследовании…………………….………65 §3 Отдельные иски о наследовании……………………………………………….69 §4 Дела особого производства, связанные с наследственными правоотношениями…………………………………………………………………75 §5 Восстановление наследственных прав………………………………………...81 Заключение………………………………………………………………….………86 Список использованных источников……………………………………………..87 Введение Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что наследственное правоотношение, будучи правовой формой, опосредующей переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику, предполагает как осуществление, так и защиту прав, возникших вследствие наступления факта открытия наследства. Защита в наследственных отношениях связана с общим правом на защиту, но в силу особенностей данной сферы гражданского права имеет свою специфику, в частности в отношении определения способов защиты, что обусловливает необходимость более детального анализа. Большинству из нас приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к увеличению случаев оформления завещаний. Как и новое законодательство, старый ГК РФ предусматривал два основных вида наследования: по закону и по завещанию. Причем на первое место ставилось именно наследование по закону. На сегодня акценты расставлены с точностью да наоборот. Тем самым закон подчеркивает важность составления завещания, и возможность завещателю распределить свое имущество так, как он сочтет нужным. Такой ход законодателя следует рассматривать как предоставление наследодателям большей свободы в определении судьбы их имущества после их смерти. Правда, свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Это направлено на защиту и охрану имущественных прав таких социально не защищенных категорий, как несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники и иждивенцы наследодателя. Объектом настоящей работы является защита в наследственных правоотношениях, место и роль в ней нотариуса и суда, предметом — способы защиты наследственных прав как в нотариальном, так и в судебном порядке. С учетом возрастающей значимости в современных реалиях наследственного права, представляется целесообразным рассмотреть особенности защита прав в данной сфере. Целью настоящей работы является рассмотрение возможных вариантов защиты наследственных прав от разного рода нарушений. Для достижения цели в процессе написания работы решались следующие задачи: – исследовать общие особенности защиты наследственных прав; – изучить некоторые аспекты нотариальной защиты наследственных прав; – проанализировать способы защиты наследственных прав в судебном порядке. Структура работы. Рассмотрение темы произведено с разбиением на главы, в каждой из которых раскрывается какой-либо аспект предложенной темы. В первой главе рассматриваются общие положения о наследственных правоотношениях. Во второй главе рассматриваются общие особенности защиты наследственных прав. В третьей главе в соответствии с решаемыми задачами рассмотрена роль нотариуса в защите наследственных прав. Четвертая глава полностью посвящена защите наследственных прав в судебном порядке. Объект исследования и поставленные задачи предопределили применение комплекса методов: историко-правового, сравнительного правоведения, формально-юридического, наблюдения и анализа примеров из нотариальной и судебной практики. В заключении объединены выводы по всей работе Глава 1. Теоретические основы наследственных правоотношений §1 Общее понятие наследственного правоотношения. Объект и субъект наследственного правоотношения. С отношениями в сфере наследственного права, в той или иной мере сталкивается каждый гражданин. Поэтому детальное, полное исследование, а также и регулирование данных отношений всегда являлось потребностью любого общества. Наследственное законодательство, с момента своего возникновения, постоянно совершенствуется, в особенности многие пробелы были восполнены введением в действие части третьей ГК РФ с 01.03.2002 года, были приняты важные правовые новеллы. Но, вместе с тем, наследственные отношения нельзя отнести к оптимально урегулированной области законодательства. В ней до сих пор остаются спорные, недостаточно проработанные положения. Наследственные правоотношения возникают в связи со смертью гражданина. Имущественные и некоторые неимущественные права умершего (наследодателя) переходят к лицам (наследникам). Если гражданин выразил свою волю о переходе этих прав при жизни составленным им завещанием, то права умершего переходят к наследникам по завещанию, если завещания нет, то наследники призываются к наследованию по закону в соответствии с законодательством. Многие исследователи наследственных правоотношений по разному характеризуют понятие наследственных правоотношений. Так Н.Д. Егоров утверждает, что наследственные правоотношения носят абсолютный характер и возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами. Егоров утверждает, что «наследственное право имеет дело с отношениями, опосредствующими переход имущества умершего лица к его наследникам».1 К.А. Граве и Б.С. Антимонов считают, что правоотношения возникают при открытии наследства и принятии наследства, т.е. по воле наследников. Они говорят о двух видах правоотношений: правоотношение, возникающее при открытии наследства и правоотношение, возникающее при принятии наследства наследниками.2 А вот В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев считают такое понимание наследственного правоотношения слишком узким понятием, и считают, что в связи со смертью гражданина (наследодателя) возникает целый комплекс правоотношений: правоотношения из факта открытия наследства; правоотношения из факта принятия наследства; правоотношения из факта отказа от наследства; правоотношения по исполнению завещания; правоотношения по охране наследственного имущества и другие.3 Б.А. Булаевский утверждает о двух стадиях развития наследственных правоотношений. Первая стадия возникает с открытием наследства и продолжается до момента реализации права на принятие наследства лицами, призванными к наследованию. Вторая стадия наследственных правоотношений начинается с момента принятия наследства либо с момента перехода наследства к государству.4 Ю.Ф. Беспалов считает, что наследственное правоотношение может иметь место и до открытия наследства по поводу составления завещания, в том числе нового, отменяющего или изменяющего прежнее завещание.5 Анализ высказываний ученых по поводу правовой сущности наследственных правоотношений показал, что нет единства мнений о правовой сущности наследственных отношений. Законодатели не дают формулировку понятию наследственного правоотношения. Состав наследственного правоотношения образуют субъекты, содержание и предмет наследственного правоотношения. Содержанием наследственного правоотношения является совокупность прав и обязанностей участников наследственного правоотношения. Предметом наследственного правоотношения является наследство, по поводу которого и возникают наследственные правоотношения. Под наследством следует понимать совокупность имущественных и неимущественных прав, которыми обладал наследодатель на день смерти, переходящих в порядке наследования от умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) на основания завещания или закона. В состав наследства, согласно ст. 1112 ГК РФ, входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства неимущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью гражданина. Например, не может быть наследством его право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина. По субъектному составу наследственного правоотношения также нет единого мнения у исследователей наследственных правоотношений. И.Л.Корнеева утверждает, что к субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследников.6 И это суждение обосновывается тем, что составляя завещание, наследодатель уже выступает субъектом наследственного правоотношения. С данным суждением нельзя согласиться по многим причинам. Субъект любого права, в том числе и наследственного правоотношения должен обладать правоспособностью, т.е. обладать способностью иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью (ч.2 ст. 17 ГК РФ). С момента смерти наследодателя прекращается его правоспособность, а вместе с тем и его участие в качестве субъекта. Следовательно, вопрос отнесения наследодателя к числу субъектов наследственного правоотношения зависит от определения момента возникновения наследственного правоотношения. Таким образом, наследодатель, составляя завещание, может быть субъектом наследственных правоотношений в том случае, если их (наследственных правоотношений) возникновение обусловлено самим фактом составления завещания. В ином же случае, если считать, что наследственное правоотношение возникает в момент открытия наследства, наследодателя нельзя рассматривать в качестве субъекта наследственного правоотношения, субъектами наследственного правоотношения будут являться только наследники, призванные к наследованию. Соответственно при наследовании по закону наследодатель вообще никаким образом не участвует в определении судьбы наследственной массы с любой из названных точек зрения, и вопрос об отнесении его к субъектам наследственного правоотношения не возникает. Я считаю, что до открытия наследства никаких наследственных правоотношений не возникает. Хотя многие граждане, обращаясь к нотариусу, для составления завещания говорят буквально следующее: «Хочу оформить наследство»; наследство же открывается со смертью гражданина, это трактует ст. 1113 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в то время как составленное завещание может привести к возникновению наследственных правоотношений, а возможно наследственные правоотношения, в связи с составлением завещания, и не возникнут, если к примеру завещание будет отменено, либо завещанного имущества уже нет, либо содержание завещания исчерпывается волей завещателю о лишении наследства наследников по закону. Поэтому считаю, что факт составления завещания не может служить основанием возникновения наследственного правоотношения, наследственное правоотношение возникает именно в момент открытия наследства. Оно возникает само собой. Основанием для возникновения наследственного правоотношения является только смерть гражданина. Только это событие дает право на принятие наследства, либо отказ от него. Из вышесказанного вытекает и мое мнение том, можно ли называть наследодателя субъектом наследственного правоотношения: однозначно нет. Наследственное правоотношение носит длительный характер и для разных субъектов наследственных правоотношений может заканчиваться по- разному. Если гражданин (наследник) принял наследство, то для него наследственное правоотношение закончится в тот момент когда ему будет выдано свидетельство о праве на наследство (если, конечно, своё право на наследство он не будет реализовывать в судебном порядке). А если наследник отказался от наследства, то наследственное правоотношение прекращается в момент его отказа от наследства. Исходя из моего понимания правовой сущности наследственного правоотношения, я хочу поддержать позицию профессора Ю.К.Толстого о выделении двух этапов развития наследственного правоотношения.7 Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда возникает право на наследство и гражданин, имеющий такое право, осуществляет действия к его реализации. Либо он наследство принимает, либо он отказывается от наследства. В случае отказа от наследства, этот гражданин выбывает из числа участников наследственного правоотношения. А гражданин, принявший наследство, вступает во второй этап наследственного правоотношения и этот этап будет длиться до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества, т.е. пока ему не будет выдано свидетельство о праве на наследство, которое подтверждает возникновение права собственности на наследуемое имущество. Придерживаясь позиции о выделении двух этапов развития наследственного правоотношения, следует отметить, что на первом этапе осуществляется реализация права на принятие наследства, а на втором этапе – права на получение наследственного имущества. Приняв наследство, гражданин может и не знать о наличии имущества, находящегося в собственности умершего (наследодателя). Но не приняв наследство, он может и не получить наследственного имущества. Эти два этапа связаны между собой и зависят друг от друга. Ознакомившись с различными мнениями по поводу трактовки понятия наследственного правоотношения, полагаю, что понятие наследственного правоотношения можно сформулировать как правоотношение, возникающее при переходе материальных и нематериальных благ умершего лица (наследодателя) другим лицам (наследникам) в порядке наследования, независимо от основания наследования (если наследодатель оставил завещание – то по завещанию, если завещания нет – то по закону) в момент открытия наследства (дата смерти наследодателя, либо дата вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда, в случае, когда днем смерти признан день предполагаемой гибели), предметом которого является имущество наследодателя, и прекращающееся, когда наследник отказался от наследства, либо когда у наследников, принявших наследство, возникают права на наследственное имущество и обязанности, связанные с ним, аналогичные тем правам и обязанностям, которыми обладал наследодатель при жизни. Наследник не должен обладать полной дееспособностью или достичь определенного возраста. Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица. При этом первые не обязательно должны быть гражданами страны, гражданином которой является наследодатель. Наследниками могут быть иностранные лица (в данном случае существуют ограничения по наследованию земельных участков), лица без гражданства, а также юридические лица, российские и международные организации, иностранные государства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. Необходимо отметить, что наследником может быть только то юридическое лицо, которое существует на момент открытия наследства. Правопреемник юридического лица не является наследником. Однако закон предусматривает призвание к наследованию по завещанию и в силу закона не только граждан, уже родившихся на момент открытия наследства, но и тех, кто еще не родился. Привлечение неродившегося гражданина к наследованию возможно только в том случае, если он был зачат до смерти наследодателя. Несмотря на то, что неродившийся ребенок также принимается во внимание при определении наследства, однако субъектом наследственных правоотношений он становится только после своего рождения, с оговоркой, что он родится живым. В случае рождения ребенка мертвым, он не считается призванным к наследству. Если при открытии наследства имеется зачатый ребенок, раздел наследуемого имущества откладывается до его рождения. В случае наследования всего имущества завещателем Российской Федерации (в данном случае речь идет о так называемом выморочном имуществе), она не вправе отказаться от его принятия, так как при отказе от принятия наследства Российской Федерацией имущество приобретает статус бесхозного имущества, при этом автоматически оно зачисляется за РФ. Законом определена категория наследников, которые не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию – недостойные наследники, т. е. те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наследникам долю наследства. Такое обстоятельство должно быть подтверждено судебным приговором. Данная норма применяется лишь только к тем лицам, которые совершили эти деяния с прямым или косвенным умыслом. На лиц, совершивших деяния по неосторожности, данная норма не распространяется. Недостойными наследниками могут быть призваны также и лица, имеющие право на обязательную долю, т. е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспособные и недееспособные наследники. Не обладают правом на наследование также родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены. Если наследники не исполняют обязанности по содержанию наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны недостойными наследниками. §2 Основания возникновения наследственного правоотношения Основаниями возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений являются юридические факты. Своеобразие оснований возникновения наследственных прав заключается в том, что они выступают не как единичный юридический факт, а как сложный фактический состав. Входящие в него юридические факты могут быть разделены, в зависимости от наличия в них проявления воли, на две группы: 1) юридические события; 2) юридические действия. В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон. Таким образом, среди юридических фактов можно отметить факты наследования по завещанию и факты наследования по закону. Юридическим фактом наследования по завещанию является наличие завещания, совершенного наследодателем в установленном законом порядке. Этот юридический факт – действие, совершенное по воле завещателя. Среди юридических фактов наследования по закону выделяются, в частности: - факт состояния лица в определенной степени родства с наследодателем; - факт нахождения супруга (супруги) в зарегистрированном браке с наследодателем; - факт нахождения гражданина, относящегося к наследникам по закону и указанного в статьях 1143 – 1145 ГК РФ, на иждивении наследодателя не менее года до его смерти; - факт нахождения гражданина, не входящего в круг наследников, указанных в статьях 1142—1145 ГК РФ, на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и факт его совместного проживания с наследодателем, факт наступления состояния нетрудоспособности гражданина ко дню открытия наследства. Среди юридических фактов для возникновения наследственного правоотношения необходимым и достаточным является только один: смерть (событие) либо объявление умершим наследодателя (действие). Наступление ко времени открытия наследства иных юридических фактов не является обязательным для того, чтобы правовое отношение возникло. При их отсутствии наследство в порядке универсального правопреемства переходит к государству. Наступление такого состава юридических фактов, который приводит к возникновению наследственного правоотношения, является открытием наследства. Как отмечает О.С. Иоффе, открытие наследства и есть возникновение наследственного правоотношения. Существует две формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, то есть приобретет статус выморочного имущества. Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов. Наследство может быть открыто только с наступлением смерти наследодателя, которая может быть зафиксирована посредством выдачи свидетельства о смерти или же вступившим в законную силу судебным решением. Смерть гражданина наступает тогда, когда все органы, обеспечивающие жизнь человека, не перестанут функционировать. Днем открытия наследства является день смерти гражданина, указанный в акте суда или свидетельстве о смерти. Днем открытия наследства, если безвестно отсутствующий гражданин признан умершим, считается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Гражданин может погибнуть вследствие чрезвычайной ситуации. В данной ситуации день предполагаемой смерти устанавливается судебным решением, однако днем открытия наследства все равно признается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Это обусловлено тем, что смерть гражданина наступила гораздо раньше, чем вынесено судебное решение и, возможно, прошел срок принятия наследства. В данном случае суду необходимо будет вынести еще одно судебное решение о восстановлении пропущенного срока по уважительной причине, так как срок принятия наследства является процессуальным. В любом случае, если факт смерти устанавливается в судебном порядке, днем открытия наследства является момент вступления в законную силу судебного решения. Если граждане умерли в один день с разрывом в несколько часов, то они признаются умершими одновременно, то есть коммориентами. Коммориенты не наследуют друг после друга. К наследованию могут быть призваны наследники каждого из них. Однако если граждане умерли в разных часовых поясах и в одном из часовых поясов наступил другой день, то они не являются коммориентами. Важным является место открытия наследства – последнее место жительства наследодателя. Местом жительства гражданина считается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. И здесь тоже имеются свои тонкости. Так, например, возникают такие ситуации, когда невозможно определить место жительства гражданина, если, например, он является беженцем или вынужденным переселенцем. Если наследодатель оставляет в наследство недвижимое имущество, то местом открытия наследства будет являться местонахождение недвижимого имущества. Если же недвижимое имущество представляется в виде нескольких объектов, то местом открытия наследства будет являться недвижимое имущество большей стоимости. Если наследодатель в наследство не оставил недвижимого имущества, то местом открытия наследства будет являться место нахождения основной части имущества. Ценность имущества определяется посредством его оценки. Оценка имущества производится согласно его рыночной стоимости на основании постановления Правительства Российской Федерации. Глава 2. Общие особенности защиты в наследственных правоотношениях Каждый участник гражданских правоотношений имеет право на защиту как путем обращения в суд, иные юрисдикционные органы, так и путем самозащиты. То есть право на судебную защиту является элементом права на защиту как более общей категории. Первоосновой права на защиту и одновременно его гарантией являются конституционные нормы, содержащие общую константу о праве каждого обратиться в суд, если его права или свободы нарушены или нарушаются, созданы или создаются препятствия для их реализации или имеет место иное ущемление прав и свобод. В этом же контексте следует упомянуть ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве на справедливый суд и ст. 13 этой же конвенции о праве на эффективные средства правовой защиты. При этом общие конституционные нормы находятся в логической связи как с материально-правовыми (ст. 12 ГК РФ), так и процессуальными нормами. Модель защиты субъективных прав, закрепленная ГК РФ, содержит основания, способы и формы защиты. Их анализ в плоскости избранной тематики свидетельствует, что законодатель, фокусируя "защитительный" механизм на участниках иных видов гражданских правоотношений (обязательственных, корпоративных, вещных, исключительных), в определенных моментах обходит стороной наследников как участников наследственных правоотношений, да и данную сферу в целом. В отдельных случаях законодатель лишает лиц возможности пользоваться определенными способами защиты гражданских прав, что свидетельствует об усеченном характере права на защиту в сфере наследования. Безусловно, указанные субъекты могут пользоваться теми же способами защиты, что и участники других видов гражданско-правовых отношений, но для эффективной защиты этого не всегда достаточно. Кроме того, нередки ситуации, когда возможность использования наследниками отдельных способов защиты ограничена как предписаниями правовых норм, так и юридическими конструкциями соответствующих способов. Наследственное право в субъективном смысле предполагает как право лица на принятие наследства, так и включает ряд других правомочий - право отозвать акт принятия наследства, отказаться от наследства, право на получение свидетельства о праве на наследство, раздел и перераздел наследства и некоторые другие. Так, у наследника, принявшего наследство после истечения установленного срока, но с соблюдением правил ст. 1155 ГК РФ, при невозможности получения части наследственного имущества, возникает право на денежную компенсацию своей доли в наследстве.8 Достаточно широкий спектр правомочий наследника обусловливает необходимость наделения его, а также других субъектов возможностью для защиты. В сфере наследования защита многогранна. Поскольку возможность правоохранительного характера включается в само содержание субъективного материального требования как одно из его правомочий,9 право на защиту наряду с названными есть одно из правомочий носителя данного субъективного права. Правомочия субъекта наследственного права различны по своему характеру и содержанию, многие из них носят организационный характер, но каждое из них сопровождается возможностью защиты в рамках наследственного правоотношения. Поэтому защита в наследственных правоотношениях имеет существенное значение. Как писал В. Фридштейн, "в институте наследования право частной собственности проявляется наиболее ярким образом, именно в нем оно получает наиболее последовательное и полное свое осуществление".10 Поэтому защиту наследственных прав по своей ценности и значимости можно приравнять к защите права собственности. Говорить о защите в наследственных правоотношениях можно лишь с момента их возникновения, что связывается с юридическим фактом открытия наследства. С момента открытия наследства у наследников как субъектов наследственных правоотношений и носителей соответствующего субъективного права возникает право на защиту, которое реализуется в рамках наследственных правоотношений. Открытие наследства порождает возникновение наследственных правоотношений, приводит к возникновению прав на наследство, в первую очередь прав на принятие или отказ от принятия наследства, и, как отмечается исследователями, означает, что к правам и обязанностям наследодателя применяются нормы наследственного права. Отсюда следует и наличие права на защиту наследственных прав. Следует указать на самостоятельный характер защиты наследственных прав, что не позволяет приравнять ее к защите права собственности. Действительно, иногда защита наследственных прав осуществляется теми же способами, что и защита права собственности, например, при предъявлении иска об истребовании наследства, но это не позволяет допустить поглощения защиты наследственных прав защитой права собственности или иными "защитительными" механизмами. Профессор Л.Н. Загурский писал о юридической фикции приобретения наследства. Он считал, что наследник "есть представитель юридической имущественной личности умершего наследодателя с момента смерти наследодателя, хотя бы наследник приобрел оное позднее; в последнем случае наследство само представляет личность наследодателя до момента приобретения оного наследником".11 Вследствие такой фикции наследник наделяется способами защиты своего наследственного права, реализуемыми в соответствующих исках. Реализация защиты в наследственном правоотношении возможна в трех направлениях: 1. Защита унаследованных имущественных прав, когда третьи лица, признавая наследственные права, тем не менее, отрицают свое владение вещью, входящей в состав наследства, или свой долг по отношению к наследодателю. 2. Как представитель имущественной личности наследодателя, наследник защищает унаследованные им имущественные права, на тех же основаниях, как и собственные права, если третье лицо признает наследственные права истца, но не признает своего владения вещью, принадлежащего к наследству, или своего долга по отношению к наследодателю. 3. Право наследника на предъявление наследственных исков, включая петиторный и посессорный, посредством которых он защищает свои права на все наследство, если третье лицо не признает наследственных прав, вследствие чего не возвращает ему вещи, которая входит в состав наследства, или не платит своих долгов, не отрицая ни своего владения, ни долга. В данную группу включаются вещные иски об истребовании наследства, посредством которых истец добивается признания за ним права на все наследство, если он есть единственный наследник, или на его часть, если есть сонаследники, и вследствие этого требует, чтобы ему было возвращено его наследство или часть его, или вещи, которые удерживает ответчик, и предъявляется против того, кто оспаривает его наследственное право, удерживая вещи как наследник или без всякого титула. В первую очередь здесь имеются в виду вещные иски о виндикации наследства из чужого незаконного владения. Истцом выступает наследник, ответчиком является тот, кто сам себе приписывает право наследства или владеет, не указывая ни на какое основание своего владения.12 Характерно, что предметом иска выступало все наследство в целом или его часть, но не отдельные вещи, входящие в состав наследства. Это не только подчеркивает особое правовое положение наследства, но и позволяет видеть разницу между hereditatis petitio и виндикационным иском. Наследник располагает иными посессорными средствами защиты своего временного права наследования. Данные иски предоставляли возможность защиты владения, очевидно, с момента принятия наследства и до оформления наследственных прав. Как видим, дореволюционная цивилистика видела достаточное поле действия защиты в наследственных правоотношениях. Нельзя и в современных реалиях отрицать эффективность такого подхода. Способами защиты следует считать юридически закрепленные материально-правовые меры, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных или оспариваемых прав, а также воздействие на имущественную и неимущественную сферу лица, допустившего нарушение. Наследник как субъект права на защиту определяет свое поведение при осуществлении данного права самостоятельно, однако не может не учитывать при этом содержания правоотношения, его динамики, состояния субъективного права или интереса как предмета защиты. Исходя из указанных критериев, указанное лицо определяет содержание своих действий, т.е. избирает способ защиты. При выборе конкретного способа защиты нельзя не учитывать установленного законодательством перечня способов (ст. 12 ГК РФ) При этом выглядит очевидным, что выбор способа защиты должен осуществляться субъектом из перечня способов, определенного соответствующей статьей ГК, поскольку данная норма носит общий характер, если в специальных нормах перечень не дополнен иными способами. Вместе с тем "замыкать" способы защиты прав и интересов наследников исключительно способами, указанными в перечне, означает допустить сужение права лица на защиту, что недопустимо. Оценка легального перечня способов защиты как исчерпывающего или неисчерпывающего неоднозначна. Так, Р.С. Бевзенко приводит по этому поводу несколько подходов, сформировавшихся по исследуемому вопросу в судебной практике - от "либерального", допускающего неисчерпывающий характер перечня и возможность выбора (установления) способа защиты по усмотрению участников правоотношений, до "консервативного", по которому защита гражданских прав судом осуществляется лишь способом, установленным ГК РФ или прямо предусмотренным законом.13 По моему личному мнению, вести речь об исчерпывающем перечне способов защиты субъективных прав нет оснований. Указанный перечень не носит завершенного характера, а ГК допускает использование и иных предусмотренных законом или договором способов защиты. Отмечу, что ст. 12 ГК РФ возможность установления способов защиты договором не предусматривает, однако и не запрещает, с учетом положений ч. 2 ст. 45 Конституции РФ о праве каждого защищать свои права и интересы всеми способами, не запрещенными законом. ....................... |
Для получения полной версии работы нажмите на кнопку "Узнать цену"
Узнать цену | Каталог работ |
Похожие работы: