VIP STUDY сегодня – это учебный центр, репетиторы которого проводят консультации по написанию самостоятельных работ, таких как:
  • Дипломы
  • Курсовые
  • Рефераты
  • Отчеты по практике
  • Диссертации
Узнать цену

Комплексное исследование проблем национального наследственного права в свете международного частного права

Внимание: Акция! Курсовая работа, Реферат или Отчет по практике за 10 рублей!
Только в текущем месяце у Вас есть шанс получить курсовую работу, реферат или отчет по практике за 10 рублей по вашим требованиям и методичке!
Все, что необходимо - это закрепить заявку (внести аванс) за консультацию по написанию предстоящей дипломной работе, ВКР или магистерской диссертации.
Нет ничего страшного, если дипломная работа, магистерская диссертация или диплом ВКР будет защищаться не в этом году.
Вы можете оформить заявку в рамках акции уже сегодня и как только получите задание на дипломную работу, сообщить нам об этом. Оплаченная сумма будет заморожена на необходимый вам период.
В бланке заказа в поле "Дополнительная информация" следует указать "Курсовая, реферат или отчет за 10 рублей"
Не упустите шанс сэкономить несколько тысяч рублей!
Подробности у специалистов нашей компании.
Код работы: W000141
Тема: Комплексное исследование проблем национального наследственного права в свете международного частного права
Содержание
Оглавление

Введение…………………………………………………………………….
3
Глава 1. Основные аспекты наследования в международном праве …..
    1.1.   Понятие и сущность наследования  в международном праве..
    1.2.  Формы наследования ……………………………………………
    1.3. Международно-правовое регулирование наследования ………  
6
6
15
27
Глава  2. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации
56
Глава 3. Наследственные права российских граждан за границей  ……
67
Заключение……………………………………………………………….. 
79
Список использованных источников…………………………………..
83





 





Введение

     Наследование -    переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица, наследодателя, к иным лица, наследникам. 
     Наследование – один из важнейших производных способов перехода права собственности и обязанностей от умершего к другим лицам. 
     Имущество, права и обязанности, которые наследник получает, называют имуществом, наследственной массой. 
     Вопросы, связанные с переходом имущества и обязанностей от умершего к другим лицам, изучает наследственное право, которое является одним из институтов гражданского права. В Российской Федерации наследственное право регулируется разделом 5 Гражданского кодекса. Во всех странах также приняты законы, регулирующие вопросы наследования. Они различны. 
     Часто возникают вопросы наследования, которые затрагивают интересы различных стран; при этом возникают сложности в разрешении конкретных  наследственных делах, которые объясняются значительными различиями во внутреннем законодательстве разных стран в области наследственного права. Это проявляется в том, что неодинаково определяется круг наследников по всем формам завещания, устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и многое другое. 
     Иностранный элемент в наследственных отношениях проявляется в том, что: наследователь, все наследователи или некоторые из них могут быть гражданами различных государств, проживать в разных странах, а также наследуемое имущество может находиться в разных государствах; завещание может быть составлено за границей и другие тонкости в этом вопросе. 
     Основным источником регулирования в сфере международного наследственного права в РФ являются положения раздела 4 третьей части ГК РФ (ст. 1224).
     Проблемы, возникающие при наследовании иностранными гражданами, регулируются международным наследственным правом. Это совокупность норм, регулирующих наследственные отношения, связанные  с правопорядком двух и более государств. 
     Изменения в экономической, политической, социальной жизни, происшедшие в конце восьмидесятых – начале девяностых годов, имели целью переход от тоталитарного государственного социализма к рыночной экономике, создание развитого правового гражданского общества. Необходимо было привести в соответствие со спецификой нарождавшихся рыночных отношений гражданское право. Это  полностью относится и к такой важной подотрасль гражданского права как наследственное право. 
     В это же время значительно увеличилось число наследственных дел с иностранным элементом,  что явилось последствием миграции населения во всем мире. Во второй половине ХХ века процессы миграции еще более усилились, в том числе и в связи с распадом советского союза. Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, а это усложняет ведение наследственных дел. 
     Вопросом правового регулирования наследственных отношений посвящены многочисленные публикации. Несмотря на это, работ, в которых всесторонне и полно были бы рассмотрены вопросы регулирования отношений в сфере наследования с точки зрения международного частного права в законодательстве зарубежных стран очень мало. 
     Указанные выше обстоятельства обуславливают актуальность и значимость темы исследования.
 Целью данной работы является комплексное исследование проблем национального наследственного права в свете международного частного права, выработка мер, направленных на их устранение и совершенствование законодательства, регулирующего наследственные отношения.
     Исходя из цели исследования следует решить следующие задачи:
     * Исследовать понятие и сущность наследования  в международном праве;
     * Рассмотреть формы наследования; 
     * Раскрыть особенности международно-правового регулирование наследования;   
     * Проанализировать наследственные права иностранцев в Российской Федерации;
     * Исследовать  наследственные права российских граждан за границей.  
     Теоретической основой исследования послужили выводы, изложенные в трудах современных ученых-юристов. Основное значение для работы имели исследования таких специалистов, как:  М.С. Абраменков,  Л.П. Ануфриева, М.Ю. Барщевский, В.А. Белов,  Б.А. Булаевский,  П.Н. Бирюков, М.М. Богуславский, Ю.Н. Власов,  Т.И. Зайцева, В.П.   3веков,   О.Ю. Косова, В.В. Кудашкин, И.И. Лукашук, А.Н. Макаров, П.С. Никитюк, В.И. Серебровский и т.д.
     Структура работы. Работа состоит включает в себя введение, три главы, заключения, списка использованной литературы. 
      
     
      
  1. Основные аспекты наследования в международном праве

1.1   Понятие и сущность наследования  в международном праве
     Наследование представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, регламентирующих отношения по переходу прав и обязанностей умершего лица к другим лицам. Оно включает в себя комплекс прав и обязанностей участников отношений, в т.ч. и иностранцев, связанных с наследованием.
     В процессе наследования отношения, которые возникают между наследодателем и наследником можно классифицировать следующим образом:
     * правоотношения, связанные с приобретением наследственных прав;
     * правоотношения, возникающие в момент осуществления наследственных прав;
     * правоотношения, обусловленные процессом управления тем имуществом, что подлежит наследованию1.
       Наследственные отношения, возникающие между иностранными гражданами, подлежащие урегулированию российским нотариусом, в теории международного частного права называются международное наследование.
       Наследодатель, наследники могут быть гражданами различных государств, проживать в разных странах, где у каждого свои национальные традиции, общественные отношения, религия и т.д. Поэтому правила наследования, существующие в большинстве стран континентальной правовой системы, по сути неизвестны в странах англосаксонского права. 
     В теории международного частного права существует понятие "международное" наследование, под которым ряд исследователей понимают наследственное правоотношение с иностранным элементом, подлежащее урегулированию компетентным российским нотариусом. Внешний элемент в наследственном правоотношении может быть опосредован фактом нахождения наследственного имущества за рубежом или наличием иностранного гражданства у наследодателя, постоянно проживавшего на территории России.
     В мировой юридической доктрине и практике принято выделять два основных подхода к определению сущности наследования: 1) в странах континентального права, в т.ч. в Российской Федерации, наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация восходит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя; 2) в странах "общего права" наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании.
     В коллизионном праве большинства стран единственным или основным статутом наследования является личный закон наследодателя - закон страны его гражданства или домицилия. Статут наследования  определяет решение как общих вопросов наследования (основания перехода имущества по наследству, состав наследства, условия открытия наследства, круг лиц и др.), так и специальных вопросов, касающихся наследования по определенным основаниям: на основании закона, по завещанию, в порядке наследственного договора и т.д. Когда отдельные вопросы наследования неодинаково закреплены в праве различных государств, возникают коллизии законодательств в области наследственного права. Например, в процессе наследования по закону возникают коллизии, связанные с определением круга законных наследников, их очередности. В других странах круг наследников может быть более широким или более узким, может не быть деления наследников на очереди. При наследовании по завещанию возникает другая серия коллизионных вопросов, например вопросы завещательной дееспособности, различные требования, предъявляемые к форме завещания. В большинстве стран завещание составляется в письменной форме и заверяется у нотариуса. В других же странах допускается составление завещания собственноручно наследодателем без удостоверения. Еще одну группу составляют коллизионные ситуации, появляющиеся из-за различий, которые существуют в сфере внутригосударственного правового регулирования наследования движимого и недвижимого имущества. Коллизионные явления возникают и в момент перехода наследственного имущества по праву представления и по праву наследственной трансмиссии.
     Решение этих проблем требует ответа на вопросы о праве, которое подлежит применению. При решении коллизионных вопросов наследования в мировой практике чаще всего используются следующие коллизионные привязки: личный закон наследодателя (его гражданство или домицилий); закон места нахождения наследственного имущества; закон места смерти наследодателя.
     Действующее в РФ законодательство является источником нескольких коллизионных правил, применяемых в области наследования. Общий характер носит правило, подчиняющее отношения по наследованию праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства (ст. 1224 ГК РФ). Местом жительства по российскому законодательству признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних (до 14 лет) и граждан, находящихся под опекой, - место жительства их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов).
     Наследование недвижимого имущества в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ определяется по праву страны, где находится это имущество, а недвижимость, внесенная в государственный реестр в РФ, наследуется по российскому праву.
     Специальные коллизионные нормы распространяются на отношения, связанные с составлением завещания и его отменой, формой завещания и актом его отмены (п. 2 ст. 1224 ГК РФ).
     Способность лица к составлению и отмене завещания, форма завещания и акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент составления акта. Завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места составления акта или требованиям российского права.
     Также имеются разногласия между законодательствами различных стран по поводу имущества, на которое нет наследников ни по закону, ни по завещанию (выморочное имущество).
     В России выморочное движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находится. Также решается вопрос о переходе наследства к государству в ст. 46 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
     В соответствии с разделом V "Наследственное право" 3 части ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования по месту открытия наследстваi.
     Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине XX в. все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века. Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании. Таким образом, наследственные дела с иностранным элементом - это неизбежное следствие перемещения населения2.
     Разнообразие в правовом упорядочении наследственных отношений заложено прежде всего в существовании двух ветвей правового регулирования - англосаксонской и романо-германской систем права. Основное различие проявляется в том, что сам институт наследования в системе англо-американского и романо-германского права рассматривается по-разному: в первом случае - как система норм, регулирующих отношения, связанные с исполнением администратором (исполнителем завещания) функции "распределителя" наследственного имущества; во втором - как система норм, регулирующих правопреемство наследников в отношении прав и обязанностей умершего. Англосаксонская система не предусматривает правопреемства (имущество переходит к "личному представителю", который погашает долги либо истребует их, а затем занимается наследниками). Именно администратор несет ответственность перед кредиторами. Романо-германская наследственная система сходна с наследственной системой РФ. Различие в оценке правовой природы института наследования приводит к тому, что основные вопросы наследования также не имеют одинаковой регламентации (определение круга наследников, установление порядка принятия наследства, основания наследования, размер обязательной доли, регулирование выморочного имущества и т.д.).
     Кроме того, по мнению Гущина В.В., нормы ст. 1224 ГК РФ «...более близки к коллизионному праву англосаксонской системы, нежели романо-германской»3. Так, в США, Австралии, Великобритании и других странах англосаксонской системы для недвижимого имущества действует закон места нахождения вещи, а для движимого наследственного имущества - закон места жительства наследодателя.
     Для романо-германской системы более распространенной является коллизионная привязка к праву страны гражданства наследодателя (статут наследования). Например, абз. 1 ст. 25 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению устанавливает принцип гражданства наследодателя в момент смерти как для движимого, так и для недвижимого имущества. Такое положение характерно для Испании, Греции, Италии и некоторых других стран"4.
     
1.2 Формы наследования
     Общепризнанными являются два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону.
     Завещание - это облеченное в предусмотренную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после его смерти5.
     Такое волеизъявление, как правило, носит односторонний характер и является отзывным. Однако законодательство ряда сторон предусматривает возможность составления так называемого совместного заявления, в котором выражена воля двух или нескольких лиц (Германия - применительно к супругам, Англия, США). Кроме того, англо-американскому праву известны взаимные завещания.
     Однако ст. 968 Французского гражданского кодекса запрещает как совместные, так и взаимные завещания. А швейцарское законодательство не содержит на этот счет никаких положений, но судебная практика признает такие завещания недействительными6.
     Наличие многосторонних завещаний в наследственном праве стран Балтии объясняется прямой преемственностью традиций германского наследственного права, причем наибольшее развитие они получили в Латвии благодаря практически полной реставрации досоветского наследственного правопорядка. В Литве и Эстонии была восстановлена только конструкция совместного завещания супругов, что отражает общую европейскую динамику института наследования по завещанию в части расширения автономии воли наследодателя, которая в многосторонних завещаниях объективно ограничивается. Конструкция совместного завещания также имплементирована в наследственные правопорядки других постсоветских государств (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Украина).
     Завещание содержит самые разнообразные распоряжения наследодателя как имущественного, так и неимущественного характера, поскольку предусмотрена свобода завещания и завещатель вправе завещать имущество любым лицам.
     Завещание должно быть составлено лично и дееспособным гражданином, содержать четкие и ясные положения и совершено в предусмотренной законом форме. В странах континентальной Европы предусмотрены следующие формы завещания:
     а) собственноручное завещание - олографическая форма;
     б) завещание в форме публичного акта (с участием нотариуса);
     в) тайное (закрытое) завещание, составленное завещателем и в запечатанном виде переданное нотариусу, как правило, в присутствии свидетелейii.
     В государствах - участниках СНГ и Балтии в качестве общей тенденции следует отметить расширение перечня допускаемых форм последнего волеизъявления наследодателя, т.е. завещания. Однако существенным различием в наследственных правопорядках постсоветских государств является установление либо общей формы завещания, либо конкуренции форм, имеющих как различный правовой режим (в том числе ограничения в применении), так и правовые последствия.
     В государствах (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и пр.), где действует общая форма, таковой, выступает нотариальная или приравненная к ней, при этом иные формы юридической силы не имеют. 
     В государствах (Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Туркменистан и Эстония) с конкуренцией форм допускаются две формы завещаний - нотариальная и домашняя. Нотариальное завещание, в том числе удостоверенное должностными лицами, чьи действия приравниваются к нотариальным, характерна  для всех постсоветских государств. Домашнее же завещание представляет собой собственноручно написанное и подписанное завещателем волеизъявление. Наличие свидетелей при составлении такого завещания требуется только в том случае, если оно изготавливается с помощью технических средств, но требование о подписи сохраняется. В обоих случаях завещание может носить закрытый характер. Домашнее завещание может быть переведено в нотариальное путем передачи его на хранение  нотариусу или иному должностному лицу. Таким образом, различий в правовых последствиях нет, но  передача служит лишь правоохранительным целям.
     А  в прибалтийских государствах существует иной правовой режим. Завещаний подразделяются  на публичные и домашние. Так, в Латвии оно имеет одинаковую с нотариальным силу, в Эстонии - утрачивает силу по истечении шести месяцев с момента совершения, если завещатель жив, в Литве же сохраняет силу в течение года с момента смерти завещателя, но подлежит утверждению в суде.
     В соответствии со ст. 47 Конвенции стран СНГ форма завещания определяется по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Аналогичное положение содержится в п. 2 ст. 1224 ГК РФ. По российскому законодательству завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах может быть составлено в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Может быть закрытое завещание (ст. 1124, 1125, 1126, 1129 ГК РФ). Допускается удостоверение завещания другими лицами (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ)iii.
     Наследование по закону имеет место тогда, когда наследодатель не оставил завещания. Определяя круг наследников по закону, законодатель как бы восполняет отсутствующую волю законодателя.
     К числу наследников первой очереди обычно относятся ближайшие родственники наследодателя. Однако круг наследников по закону и их очередность призвания к наследованию в разных странах неодинаковы. Например, во Франции, где сильны традиции римского права, в основу классификации наследников по закону положена система разрядов (orders), разделяющая кровных родственников на четыре разряда:
     - к первому разряду относятся нисходящие наследодателя (дети, внуки и т.д.);
     - ко второму разряду относятся родители наследодателя, братья и сестры и их нисходящие;
     - к третьему разряду относятся прочие восходящие наследодателя (кроме родителей), т.е. дед, бабка, прадед, прабабка и т.д.;
     - к четвертому разряду относятся прочие боковые родственники (кроме братьев и сестер) до шестой степени родства, т.е. двоюродные братья и сестры, тетки и т.д.7
     Внутри разряда родственники более близкой степени устраняют от наследования более дальних родственников.
             Великий русский певец Федор Шаляпин умер в 1938 г. во Франции, будучи советским гражданином. После его смерти осталось пять детей от первого брака и трос внебрачных детей, мать которых впоследствии стала его второй женой.
     В состав наследства Ф. Шаляпина входили, в частности, земельные участки во Франции. В 1935 г. он составил завещание, согласно которому 1/4 имущества наследовала его жена, а каждый из восьми детей - по 3/32. 
      Апелляционный суд в Париже исходил из того, что по советскому законодательству, действовавшему в 1938 г., наследодатель мог распределить наследство между детьми в равной степени. Однако в отношении земельных участков должно было применяться французское право, по которому дети, рожденные вне брака, не могли быть наследниками ни по закону, ни по завещанию. Внутри разряда родственники более близкой степени устраняют от наследования более дальних родственников8.
     В Германии и Швейцарии используется система парантелл. Первая парантелла включает нисходящих наследодателя. Вторая парантелла включает родителей наследодателя и нисходящих. Третья - деда и бабку (по отцовской и материнской линиям). И четвертая парантелла включает прадедов и прабабок и их нисходящих.
           Великая русская балерина Анна Павлова родилась в России, по прожила более 15 лет в Великобритании. После се смерти в Лондоне возникло дело о наследстве. Британские власти рассматривали наследодательницу как домицилированную в СССР, хотя после 1917 года она ни разу в СССР приезжала. 
      Суд исходил из презумпции в пользу домицилия по месту рождения и считал, что иск доказательств в пользу приобретения А. Павловой нового домицилия. 
     В бывших советских республиках к наследникам по закону относятся физические лица и публично-правовые образования, которые имеют право к наследованию выморочного имущества. В законодательстве некоторых постсоветских государств (Армения, Беларусь, Латвия, Казахстан и Эстония) расширяется круга наследников за счет включения лиц, зачатых при жизни наследодателя и родившихся после смерти наследодателя (насцитурусы), а не только его детей (постумов), как это сохранено с советских времен в ряде других стран (Азербайджан, Грузия, Литва, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)9. 
     А вот  в Кыргызстане и Таджикистане к наследованию как по закону, так и по завещанию призываются только его дети. Во всех остальных странах правом наследования по завещанию обладают любые дети.Следует признать, что на постсоветском пространстве распространяется тенденция увеличения круга лиц, которые могут наследовать по закону имущество умершего лица. И только наследственное законодательство Республики Туркменистан сохранило две очереди наследников.10
     Опыт работы в постсоветское время в большинстве государств -  участников СНГ и стран Балтии показывают, что национальные традиции в наследственно-правовой сфере, особенно проявляющиеся в определении круга наследников по закону, могут быть изжиты за достаточно короткий срок: получившие политическую независимость советские республики отказались от возврата к веками складывавшимся обычаям и местным установлениям. Исключение, составляющее реставрацию Латвией досоветского законодательства, как уже отмечалось, не опровергает сложившейся тенденции, представляя собой лишь политико-правовой казус.
     Анализ систем определения близости родства, обусловливающих распределение наследников по закону по очередям, позволяет сделать вывод о том, что исторически сложившиеся порядки призвания к наследованию - романская и германская системы - подверглись существенным трансформациям и в первоначальном виде практически не используются, за исключением Эстонии, где полностью воспринята парантелльная система11. 
     По германская система при определении очередности наследования принимается во внимание близость колена. На постсоветском пространстве эта позиция использована только в эстонском наследственном законодательстве. 
     Бывает, после смерти гражданина не остается завещания, а также отсутствуют наследники. Такое имущество называется выморочным. Оно признается таковым, если у умершего гражданина нет наследников по закону и по каким то причинам не было составлено завещание или же признано недействительным. 
     Также имущество в порядке наследования переходит по закону в собственность Российской Федерации (п.2 ст.1151 ГК РФ). А в США, Франции, Австрии к этому вопросу другой подход: государство получает это имущество по так называемому праву оккупации, т.е. поскольку это имущество бесхозное, оно должно перейти к государству. 
     Различия в праве государства на выморочное имущество имеет существенное практическое значение. Например, российский гражданин умер за границей и у него нет наследников. Если посчитать, что имущество должно перейти к государству, как наследнику, то оно должно перейти к российскому государству. 
     В договорах о правовой помощи, заключенных с рядом государств вопрос о судьбе выморочного имущества решается таким образом: движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти был наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находиться. 
     Минская конвенция 1993г.  (ст. 46) и Кишиневская конвенция 2002г. (ст. 49) предусматривают следующее: если по законодательству страны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит государству, гражданином которого является наследодатель в момент смерти, а недвижимое имущество переходит государству, на территории которого оно находиться. 
     Российское право предполагает значительное расширение круга наследников по закону (ч.3 ГК РФ) – введение восьми очередей наследников вместо двух по ранее действовавшим Основам 1991г. Это приведет к сокращению случаев возникновения выморочного имущества.  
     Общей тенденцией в вопросе круга наследников по закону можно назвать и возврат категории "выморочное имущество", и наделение государства или подобных ему публично-правовых образований правом наследования по закону. Наследственно-правовой статус государства имеет как общие признаки с наследниками - физическими лицами, так и отличия, среди которых - невозможность отказа от выморочного имущества и ограничение ответственности реальной стоимостью наследства в тех государствах, где установлена неограниченная ответственность по долгам наследодателя (страны Балтии).
     Особое внимание следует обратить на новацию грузинского законодательства, заключающуюся в призвании к наследованию выморочного имущества юридических лиц, на попечении которых находился наследодатель. Несмотря на то, что подобный порядок существовал в российском дореволюционном гражданском праве, когда выморочное имущество предоставлялось в пользу некоторых учреждений или обществ, к которым принадлежал умерший, в современных кодификациях подобный опыт практически никем не используется. Нам видится, что подобный способ можно и в России использовать в особых случаях (общины малых народов, религиозные организации общинного типа и т.п.)iv.
     Особенность наследования по договору заключается, во-первых, в его преимуществе перед правом наследования по завещанию и закону. Во-вторых, это возможность устанавливать как личное обязательство одного контрагента перед другим или третьим лицом, так и само право наследования. При этом не будет иметь юридической силы тот договор, в котором содержится лишь обещание когда-нибудь назначить кого-либо своим наследником, хотя бы обе стороны и договорились об основных условиях будущего наследственного договора (т.е. запрещается заключать предварительный наследственный договор), либо, наоборот, в котором производится отстранение от наследства. Таким образом, наследственным является договор, в котором один контрагент предоставляет другому или несколько контрагентов - друг другу право на будущее после них наследство или его часть либо одним контрагентом другому контрагенту или третьему лицу назначается завещательный отказ12.
     Как и завещание, наследственный договор устанавливает только будущее призвание к наследованию, и поэтому при жизни наследодателя наследнику по договору предоставляется лишь право выжидательного преемства, а не вступающее немедленно в силу право на нынешнее имущество наследодателя. Отличие же от завещания заключается в том, что назначение наследника по договору не может быть отменено в одностороннем порядке ни непосредственно, ни новым, противоположным предыдущему, распоряжением на случай смерти, если только наследодатель не оставил за собой права распорядиться на случай смерти иначе известными вещами или частью наследства. Если же им не было оставлено за собой такого права и наследник по договору назначен единственным наследником, то все оставленное имущество причитается ему полностью. Напротив, если наследнику была назначена известная доля, то он только ее и получает, а все остальное причитается наследникам по закону. Не может в одностороннем порядке отказаться от договора и наследник по договору при жизни наследодателя, несмотря на то, принял ли он на себя обязательства или нет.
     Заключение наследственного договора, если иное им не предусмотрено, не ограничивает наследодателя в праве при жизни распоряжаться своим движимым имуществом и дарить его в умеренных размерах. Однако если наследодателем что-либо отчуждается с явной целью лишить назначенного договором наследника предоставленного права, то последний еще при жизни наследодателя может такое отчуждение оспаривать, и если наследодатель необдуманными расходами уменьшает свое имущество настолько, что по закону вследствие его распутного или расточительного образа жизни над ним может быть установлено попечительство, то можно требовать его установления. Только в случаях, когда предметом договора является недвижимое имущество, сделки по его отчуждению, в том числе возможному, заключаются с согласия наследника13.
     Со смертью наследодателя наследник по договору приобретает право наследовать и принять наследство. Отказаться от наследства наследник по договору вправе лишь в том случае, когда такое право для него предусмотрено в договоре. Естественно, что в случае смерти наследника по договору прежде наследодателя предоставленное первому право наследования прекращается.
     Иное содержание и как следствие - правовую природу имеет наследственный договор в украинском наследственном праве, поскольку представляет собой соглашение, по которому наследник обязуется выполнять распоряжения наследодателя и в случае смерти последнего приобретать право собственности на его имущество. В качестве отчуждателя могут выступать супруги, один из супругов или иное лицо, в качестве приобретателя - физическое или юридическое лицо. Предметом обязательства из наследственного договора может быть совершение определенного действия имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия. Предметом самого договора может быть имущество, которое принадлежит супругам на праве общей совместной собственности, а также имущество, которое находится в личной собственности одного из супругов. Наследственным договором может быть предусмотрено, что в случае смерти одного из супругов наследство переходит ко второму, а в случае смерти последнего его имущество переходит к приобретателю по договору. По наследственному договору собственником остается отчуждатель, но на имущество, определенное в нем, нотариус накладывает запрет отчуждения, а составленное по его поводу завещание является ничтожнымv.
     Сопоставляя украинскую модель наследственного договора с другими договорными конструкциями (многосторонними завещаниями, пожизненной рентой и пр.), следует сделать вывод, что она представляет собой завещательный дар - сделку, совершаемую на случай смерти с обязательством содержания наследодателя, известную зарубежным законодательствам.

1.3 Международно-правовое регулирование наследования
     Для того, чтобы меньше было разногласий в международных наследственных правоотношениях, необходимо гармонизировать национальные коллизионные нормы. Но  в этом вопросе имеются трудности, поскольку в сфере международного наследственного права принято очень мало универсальных межгосударственных соглашений. 
     Следует учитывать, что на текущий момент в Российской Федерации появилась достаточная правовая база для ведения национального реестра завещаний. В частности, согласно п. 3 вступающей в силу 1 июля 2014 г. редакции ст. 1123 ГК РФ "не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате". Кроме того, в Основы законодательства РФ о нотариате введена глава VII.1 "Единая информационная система нотариата", которая полностью легитимировала многолетнюю деятельность нотариального сообщества по созданию и ведению такого реестра. Теперь после создания национальной системы учета сведений о завещаниях встает задача ее синхронизации и возможности обмена данными с иностранными нотариатами.
     В мировой практике наличие специального реестра завещаний – это неотъемлемый стандарт юридической практики. Впервые идея создания таких национальных реестров была предложена в 1950 г. на II конгрессе Международного союза латинского нотариата, проходившем в Мадриде, и впоследствии воплощена на практике многими государствами - участниками данного Союза.
     Первая реально функционирующая система регистрации завещаний была создана 1 января 1961 г. в канадской провинции Квебек, при Нотариальной палате. Она действует и сейчас – это реестр завещаний и доверенностей (Registre des testaments et des mandats). Порядок его ведения определяется в соответствии со ст. ст. 129 - 135 раздела XI канадского Закона о нотариате в редакции от 01.06.2003 и разработанным в соответствии с ним специальным положением. Согласно этому документу каждый нотариус не позднее 10-го числа каждого месяца обязан пересылать в Реестр сведения о завещаниях (актах их изменения или отмены), удостоверенных им за прошедший месяц. Эти сведения касаются, в частности, фамилий и имен завещателей, их рода занятий и места жительства, даты совершения завещания, фамилии и имени нотариуса (согласно единому регистрационному формуляру - ч. 2 ст. 133 Закона). Передача данных осуществляется в специальном запечатанном конверте по почте или иным способом, обеспечивающим их сохран.......................
Для получения полной версии работы нажмите на кнопку "Узнать цену"
Узнать цену Каталог работ

Похожие работы:

Отзывы

Очень удобно то, что делают все "под ключ". Это лучшие репетиторы, которые помогут во всех учебных вопросах.

Далее
Узнать цену Вашем городе
Выбор города
Принимаем к оплате
Информация
Экспресс-оплата услуг

Если у Вас недостаточно времени для личного визита, то Вы можете оформить заказ через форму Бланк заявки, а оплатить наши услуги в салонах связи Евросеть, Связной и др., через любого кассира в любом городе РФ. Время зачисления платежа 5 минут! Также возможна онлайн оплата.

По вопросам сотрудничества

По вопросам сотрудничества размещения баннеров на сайте обращайтесь по контактному телефону в г. Москве 8 (495) 642-47-44